Гражданский кодекс Украины (ГК Украины) с комментариями к статьям
Стаття 1268. Прийняття спадщини
1. Спадкоємець за заповітом чи за законом має право прийняти спадщину або не прийняти її.
2. Не допускается принятие наследства с условием или с оговоркой.
3. Наследник, постоянно проживавший вместе с наследодателем на время открытия наследства, считается принявшим наследство, если в течение срока, установленного статьей 1270 настоящего Кодекса, он не заявил об отказе от него.
4. Малолетнее, несовершеннолетнее, недееспособное лицо, а также лицо, гражданская дееспособность которого ограничена, считаются принявшими наследство, кроме случаев, установленных частями второй - четвертой статьи 1273 настоящего Кодекса.
5. Независимо от времени принятия наследства оно принадлежит наследнику со времени открытия наследия.
Комментарий
1. Для того, чтобы получить право на наследство, наследники по завещанию или по закону должны принять ее в порядке и в сроки, установленные законом.
Акт принятия наследства характеризуется следующими признаками:
1) односторонний характер данной сделки, поскольку его осуществление зависит исключительно от воли наследника. Факт принятия наследства одним из наследников порождает правовые последствия только непосредственно для данного лица и никоим образом не влияет на юридическое положение других наследников
2) безусловность и безоговорочность предусматривают, что нельзя поставить факт принятия наследства в зависимости от наступления или ненаступления какого-либо условия (например, принятие наследства одним из наследников при условии, что другие наследники от наследства отказываются), равно как и не допускается частичное принятие наследства с отказом от принятия той ее части, что осталась
3) принятие наследником наследства хотя бы в части свидетельствует о том, что наследник принял ее в целом, независимо от того, в чем оставшаяся, и где она находится. Согласно абзаца первого п. 208 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины принятия наследства может иметь место только по всего наследства. Приведенное правило является отражением концепции универсальности в наследственном праве.
Черта универсальности принятия наследства касается не только принятия наследства по одному основанию - по завещанию или по закону, но также распространяется и на случаи призвания наследника к наследованию одновременно и по завещанию, и по закону (в том числе в порядке наследственной трансмиссии). Если наследник осуществляет волеизъявление о принятии наследственного имущества, оставленного в его пользу по завещанию, это означает, что к нему автоматически переходит также наследие по закону. Для приобретения права на такое наследство он не должен ее принимать каким-либо особым актом.
Вместе при реализации права на принятие наследства путем подачи заявления о принятии в нотариальную контору наследником, имеет право на принятие наследства одновременно и по завещанию и по закону, ему целесообразнее в заявлении указывать о том, что он принимает наследство и по завещанию, и по закону.
Следует подчеркнуть, что норма о том, что принятие части наследства является принятием всего наследства, по аналогии не применяется к правоотношениям , эт ' связанных с отказом от принятия наследства. Такой вывод подтверждается нормой ч. 5 ст. 1275 ГК, где закреплено, что отказ наследника по завещанию от принятия наследства не лишает его права на наследование по закону. Таким образом, при отказе от принятия наследства завещание и закон рассматриваются как две отдельные и независимые друг от друга основания наследования
4) наличие обратной юридической силы акта принятия наследия. Принятое наследство всегда считается принадлежащим наследнику со времени его открытия независимо от того, когда она была фактически принята. Данное положение части п ' пятой комментируемой статьи имеет исключительно важное значение для охраны законных прав наследника, ведь в случае принятия им наследства он приобретает право не только на имущество, что оказалось в наличии в момент принятия наследства, но и на имущество, что было в наличии в момент его открытия. Соответственно, в случаях, когда наследственное имущество перешло к неуполномоченных на то лиц в промежутке между моментом открытия и моментом принятия наследства, наследник в силу этой нормы приобретает право истребования этого имущества из чужого незаконного владения, а также право на пред ' явления иска о возмещении ущерба, причиненного в результате незаконного владения, пользования или распоряжения указанным имуществом.
Исходя из того, что наследственное имущество принадлежит наследнику со дня смерти наследодателя, на этот день определяется и его стоимость, имеет важное значение при расчетах с кредиторами наследодателя. Любые доходы, полученные наследником вследствие использования наследственного имущества, не влекут за собой увеличение его стоимости. В свою очередь расходы, понесенные им в связи ' связи с содержанием этого имущества, являются расходами самого наследника, который не вправе отнести их на счет наследства.
Правило об обратной силе акта принятия наследия не применяется, если в состав наследства входит недвижимость. Право собственности на недвижимое имущество возникает у наследника не из времени открытия наследства, а с момента государственной регистрации этого имущества (ч. 2 ст. 1299 ГК).
2. В отличие от ГК УССР, который устанавливал единый порядок принятия наследства независимо от того, присутствует ли наследник в месте принятия наследства, новым ГК в урегулирование этого вопроса внесены значительные коррективы. Относительно наследников, на время открытия наследства проживали совместно с наследодателем (" присутствующих наследников "), устанавливается презумпция принятия наследства, которая может быть опровергнута только путем подачи ими заявления об отказе от наследства в нотариальную контору. Для тех наследников, не проживали вместе с наследодателем на время открытия наследства (" отсутствующих наследников "), единственным проявлением желания принять наследство является заявление об этом, поданное до нотариального органа (ч. 1 ст. 1269 ГК).
Разделение наследников на присутствующих и отсутствующих впервые был проведен еще в ГК УССР 1922 Правда, в новом ГК несколько меняется подход к определению присутствующих наследников: если в ГК УССР 1922 присутствующими считались те наследники, которые проживали в одном населенном пункте с наследодателем, то по новому ГК критерием признания наследника присутствовать является размещение последнего в одном доме или квартире с умершим.
Для того, чтобы наследник считался принявшим наследство, самого факта совместного проживания с наследодателем на время открытия наследства недостаточно. Необходимо, чтобы такое проживание было постоянным.
Перечень документов и других доказательств, которые позволяют определить постоянство проживания, содержатся в п. 211 Инструкции о порядке совершения нотариальных действий нотариусами Украины. Согласно этой норме доказательством постоянного проживания вместе с наследодателем могут быть: справка жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива, соответствующего органа местного самоуправления о том, что наследник непосредственно перед смертью наследодателя проживал вместе с наследодателем копия решения суда, вступившего в законную силу, об установлении факта своевременного принятия наследства; регистрационная запись в паспорте наследника или в домовой книге, свидетельствует о том, что наследник постоянно проживал вместе с наследодателем на время открытия наследства, и другие документы, подтверждающие факт постоянного проживания вместе с наследодателем.
Понятие " жительство " не следует понимать ограниченно. Наследник считаться постоянно проживал вместе с наследодателем, и в том случае, когда за определенный, даже значительный, время до наступления смерти наследодателя он отбыл с места жительства наследодателя в долговременную командировку, из которого вернулся после окончания срока для принятия наследства. Несмотря на то, что такой наследник никаких действий для принятия наследства не совершал или даже не знал о самом факте ее открытия, он будет считаться принявшим его в силу нормы ч. 3 ст. 1268 ГК.
Данный вывод подтверждается и приведенным выше нормативным перечнем доказательств постоянного проживания. Ни один из доказательств, даже справка жилищно-эксплуатационной организации, правления жилищно-строительного кооператива, органа местного самоуправления не может быть абсолютным свидетельством того, что наследник проживал вместе с наследодателем непосредственно перед его смертью.
3. Новым ГК не сохранен такой способ принятия наследства, как фактическое вступление в управление или владение наследственным имуществом (ст. 549 ГК УССР). Внедрение этой новеллы эт ' связывается призвано, прежде всего, уменьшить количество споров, эт ' связанных с неоднозначным применением судами института принятия наследства путем вступления в управление или владение ею.
Принятие наследства путем постоянного проживания вместе с наследодателем на время открытия наследства не может приравниваться к фактического вступления в управление или владение наследственным имуществом. Для первого способа принятия наследства необходимы два юридических факта: положительный (Постоянное проживание в одном жилом помещении с наследодателем на время открытия наследства) и отрицательный (отсутствие отказа от принятия наследства в течение установленного законом срока). Напротив, основаниями применения второго способа была значительно шире количество юридических фактов. При этом сам по себе факт проживания наследника с наследодателем в одном жилом помещении был недостаточным для признания наследника принявшим наследство путем фактического вступления.
Нотариальная судебная практика вступлением наследника в управление или владение наследственным имуществом понимала любые активные действия, свидетельствующие о наличии фактического волеизъявления наследника, направленного на владение, пользование и распоряжение наследством. Указанные действия могли выражаться в поддержании имущества, входящего в состав наследства, в надлежащем состоянии, пред ' явлении претензий к должникам наследодателя, погашении его долгов, уплате налогов и сборов, осуществлении за счет наследства других выплат, разрешенных законом. Для бесспорного признания лица наследником необходимо было, чтобы вышеперечисленные действия осуществлялись систематически и продолжались до истечения срока для принятия наследства.
4. Часть четвертая этой статьи устанавливает дополнительные гарантии охраны наследственных прав малолетних, несовершеннолетних, недееспособных лиц, а также лиц с ограниченной дееспособностью. Указанные лица считаются принявшими наследство всегда, кроме случаев их отказа от наследства, а в отношении малолетних и недееспособных лиц - отказ, осуществленной от их имени родителями (усыновителями), опекуном с разрешения органа опеки и попечительства (части 2 - 4 статьи 1273).
Однако из соображений практического характера указанным лицам (их представителям) целесообразно подавать заявление о принятии наследства в нотариальную контору в тех случаях, когда в состав наследства входит имущество, права на которое требуют своего включения в свидетельство о праве на наследство (права собственности на недвижимое имущество, права на вклад, права интеллектуальной собственности и т.п.).
5. Следует акцентировать внимание на том, что норма ч. 5 ст. 1268 ГК регламентирует возникновения прав наследников на наследственное массу в том виде, в котором она существовала на время открытия наследства (выделено мной - Е. Г.), то есть на день смерти наследодателя или день, с которого последний объявляется умершим (ч. 2 ст. 1220 ГК). Данное правило не согласуется с нормой ст. 1218 ГК. Новеллой в. 1218 ГК является указание на то, что состав наследства определяется не на день, а на момент смерти наследодателя. По гражданскому законодательству УССР круг прав и обязанности ' связей наследодателя определялось на время открытия наследства, которым согласно ст. 525 ГК УССР признавался день смерти наследодателя (эта норма сохранилась в ст. 1220 ГК). Таким образом, права и обязанности ' связки наследодателя включались в состав наследства только если они принадлежали наследодателю на день его смерти, то есть до конца той календарных суток, когда открывалась наследие. Причем указанные права и обязанности ' связки переходили к наследникам такого лица независимо от того, были ли они приобретены (прекращены) наследодателем до или после наступления смерти. Главное, чтобы они существовали до конца суток, когда произошла смерть наследодателя.
Новый ГК Украины предусматривает, что для точного и о ' объективного решения вопроса о составе наследства должен быть учтен именно момент (час и минута) приобретение или прекращение прав и обязанности ' связей. Так, если после наступления смерти наследодателя, но в один день (сутки) с ее наступлением наследодателю была начислена денежная вознаграждение или судом было принято решение о конфискации его имущества, такие акты не порождают юридических последствий наследования. В первом случае наследодатель не успел приобрести право на вознаграждение и поэтому последнее не может переходить к членам его семьи ' й или входить в состав наследства по правилам ст. 1227 ГК; во втором - поскольку решение о конфискации принято уже после смерти суб ' объекта права собственности, имущество наследодателя не переходит в доход государства, а включается в наследственную массу.
же время нельзя не определить, что анализируемая новелла не согласуется с императивным правилом, изложенным в ч. 2 ст. 1220 ГК, о том, что время открытия наследия выступает именно день, а не момент смерти наследодателя. Нормой ст. 1218 ГК законодательно утверждается отход от традиционного принципа о том, что со временем открытия наследия эт ' решаются все важные правовые последствия, эт ' связанные с наследованием (см. комментарий к ст. 1220 ГК).